Contract
aby byl offer letter uchazeči zasílán s důraznou výhradou, že nejde o konečný návrh smlouvy, že se jedná pouze o prozatímní shrnutí dosavadního jednání, a že tedy uchazeč „nemá nic jisté“. Flexibilitu zaměstnavatele lze do určité míry podpořit i podmíněním nabídky (např. do- ložením určitých doporučení, doplněním vzdělání uchazeče atd.). Pochopitelně lze doporučit i to, aby zaměstnavatelé offer lettery neplýtvali a zasílali je pouze těm uchazečům, u nichž jsou si takřka jisti, že jejich práci budou poptávat. Prakticky může pomoci i to, aby v offer let- teru byla uvedena zkušební doba, což může významně usnadnit případné následné ukončení pracovního poměru.5
Formuluje-li zaměstnavatel offer letter, měl by v každém případě dbát ještě na jednu věc, a to riziko tzv. přijetí nabídky s výhradou (§ 1740 občanského zákoníku). Občanský zá- koník totiž již nevyžaduje absolutní shodu obou účastníků ohledně obsahu smlouvy – tj. (pra- covní) smlouva může vzniknout i v případě, kdy uchazeč má k obsahu nabídky obsažené v offer letteru výhrady a navrhne určitou nepodstatnou změnu (otázka „podstatnosti“ změny ovšem bude vyřešena až soudní praxí). Řešení jsou dvě – buď zaměstnavatel v rámci nabídky předem výslovně vyloučí její přijetí s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou, což je optimální ře- šení, nebo bude bedlivě sledovat a neprodleně odmítat případné protinávrhy uchazeče.
5 Srov. XXXXXX, M. Závaznost nabídky práce učiněné e-mailem. Praktická personalistika, 2016, č. 7–8.
Z AKTUÁLNÍ JUDIKATURY
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx,
samostatný advokát; externí spolupracovník, Human Garden
ZKRÁCENÍ ZKUŠEBNÍ DOBY
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 3. dubna 2017, sp. zn. 21 Cdo 1755/2016
(dostupný na xxx.xxxxx.xx)
Smyslem (účelem) sjednání zkušební doby je, aby si účastníci pracovního poměru až do jejího uplynutí prakticky ověřili („vyzkoušeli“), zda jejich pracovní poměr odpovídá tomu, s čím do něho vstupovali, tedy zda zaměstnanec splňuje zaměstnavatelovo očeká- vání v přístupu k plnění pracovních povinností a splňuje všechny předpoklady pro řádný výkon práce, a na druhé straně zda zaměstnanci vyhovují druh práce, místo výkonu prá- ce, mzdové (platové) nebo jiné pracovní podmínky.
Z toho, že sjednanou zkušební dobu není možné platně dodatečně pro- dloužit, nelze – jak se dovolatelka mylně domnívá – „analogicky“ („argumentum
per analogiam“) dovozovat, že sjednanou zkušební dobu nelze platně ani doda- tečně zkrátit. Jak bylo uvedeno výše, smyslem (účelem) sjednání zkušební doby je, aby účastníci pracovního poměru získali (mohli získat) poznatky potřebné k rozhodnutí, zda budou chtít v pracovním poměru dále pokračovat nebo zda ho ukončí. Není však vylou- čeno, aby tyto potřebné poznatky získali dříve a ještě před uplynutím sjednané zkušební doby jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec usoudili, že pracovní poměr splňuje jejich oče- kávání a že výkon práce ve sjednaném pracovním poměru oběma stranám vyhovuje. Protože zákon vylučuje pouze dodatečné prodloužení zkušební doby, nikoli její zkrácení, není za této situace důvod bránit účastníkům pracovního poměru v tom, aby smluvně (na základě vzájemné dohody) původně sjednanou zkušební dobu dodatečně zkrátili. Rovněž v tomto případě se – přes opačné úvahy dovolatelky – uplatní „obecná zásada rovnosti účastníků pracovní smlouvy“, neboť – jak správně naznačil v této souvislosti od- volací soud – účastníci tím sice ztrácejí možnost jednoduše ukončit ihned pracovní poměr, na straně druhé však získávají „jistotu a relativní trvalost“ pracovního poměru, o němž oba usoudili, že odpovídá jejich potřebám a očekáváním.
Z uvedených důvodů dospěl dovolací soud k závěru, že zkušební dobu sjednanou podle ustanovení § 35 zákoníku práce mohou účastníci pracovního poměru na základě vzájemné dohody dodatečně zkrátit. Odvolací soud proto v souladu se zákonem dovodil, že mezi žalovanou a žalobkyněmi došlo dohodami obsaženými v do- datcích k pracovním smlouvám ze dne 1. listopadu 2011 k platnému dodatečnému zkrá- cení zkušební doby, původně sjednané na dobu tří měsíců, na jeden měsíc.
Komentář
V zajímavém rozsudku z poslední doby se Nejvyšší soud zabýval případem dvou zaměst- nankyň, které měly v pracovní smlouvě se zaměstnavatelem sjednánu standardní, tříměsíční zkušební dobu. Tato zkušební doba byla následně dodatky k pracovním smlouvám zkrácena na jeden měsíc. Zhruba dva a půl měsíce po vzniku pracovního poměru se zaměstnava- tel rozhodl s oběma zaměstnankyněmi rozvázat pracovní poměr. Učinil tak jeho zrušením ve zkušební době s poukazem na to, že sjednanou zkušební dobu nelze podle zákoníku práce prodloužit a analogicky ji nelze ani zkrátit.
Xxxxxx názoru zaměstnavatele však obecné soudy nepřisvědčily a na stranu zaměstnavatele se nepřiklonil ani Nejvyšší soud. Ten v citovaném rozsudku vysvětlil, že zkušební doba je dobou relativní nejistoty, neboť během ní může jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec ze dne na den zrušit pracovní poměr bez uvedení důvodu. Aby pracovní právo mohlo plnit svou ochrannou funkci, nemůže být zkušební doba příliš dlouhá a musí být jasně dané podmínky pro její sjednání. Tomuto konceptu odpovídá následující úprava obsažená v § 35 zákoníku práce:
■ Možnost sjednat zkušební dobu nejpozději v den nástupu do práce, případně v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance (jde-li o pra- covní místo, na němž se pracovní poměr zakládá jmenováním, nikoliv pracovní smlouvou);
■ Omezení maximální délky trvání zkušební doby na 3 měsíce (respektive u vedoucích za- městnanců na 6 měsíců);
■ Omezení maximální délky trvání zkušební doby v případě pracovního poměru na dobu určitou nejvýše na polovinu doby jeho trvání (opět ale nikdy ne více než na 3 měsíce, respektive u vedoucích zaměstnanců na 6 měsíců);
■ Absolutní zákaz zkušební dobu smluvně prodlužovat. Zkušební doba se nicméně ze zákona automaticky prodlužuje o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměst- nanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a o dobu celodenní dovolené, a to proto, že v této době zkušební doba neplní svůj účel.
Postavení zaměstnance a právní jistotě však naopak vůbec neškodí, je-li zkušební doba dodatečně dohodou zkrácena. Opačný závěr nelze dovozovat ani analogicky ze zákazu
dodatečného prodlužování zkušební doby. Proto i Nejvyšší soud dovodil a postavil najisto, že sjednanou zkušební dobu nelze sice dodatečně, po vzniku pracovního poměru prodloužit, lze ji však dohodou stran kdykoliv zkrátit. Lze ještě dodat, že jakmile je zkušební doba zkrácena, nelze ji už znovu prodloužit do původní délky. Pak už se totiž použije pravidlo o nemožnosti prodlužování zkušební doby.
NABÍDKOVÁ POVINNOST PO ODVOLÁNÍ ZAMĚSTNANCE Z VEDOUCÍHO MÍSTA
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 2. března 2017, sp. zn. 21 Cdo 5567/2016
(dostupný na xxx.xxxxx.xx)
Kvalifikací zaměstnance se rozumí souhrn znalostí, dovedností a odborných zkušeností, které zaměstnanec získal vzděláním a výkonem odborné praxe a které jsou využitelné při výkonu jeho práce v pracovněprávních vztazích (§ 1 zákoníku práce). Jednotlivé kva- lifikace je možné v jejich vzájemném poměru z hlediska jejich významnosti klasifikovat jako nižší a vyšší. Vyšší kvalifikace je dána zejména vyšším stupněm vzdělání, popří- padě délkou odborné praxe zaměstnance. Vzhledem k tomu, že společenské hodno- cení práce se projevuje též v jejím odměňování, může při této hierarchizaci posloužit i porovnání průměrných mezd dosahovaných za práce vyžadující jednotlivé kvalifikace, popřípadě – tam, kde se uplatňují – charakteristik platových tříd stanovených v platových předpisech pro práce, k jejichž výkonu kvalifikace slouží, a jim odpovídajících platových tarifů (srov. například odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 29. června 2016, sp. zn. 21 Cdo 2305/2015).
Při posuzování, zda zaměstnanec má kvalifikaci potřebnou k výkonu práce, kterou je mu zaměstnavatel – v kladném případě – podle ustanovení § 73a odst. 2 části první věty za středníkem zákoníku práce povinen nabídnout (za předpokladu, že tato práce odpovídá též zdravotnímu stavu zaměstnance), je třeba přihlížet nejen ke znalos- tem, které zaměstnanec nabyl dosaženým vzděláním, ale též k dovednostem a odborným zkušenostem, které získal výkonem dosavadní odborné praxe a které spolu s teoretickými znalostmi nabytými vzděláním tvoří – jak vyplývá z výše uvedeného
– jeho kvalifikaci, a k míře jejich využitelnosti pro tuto práci. Kromě zaměření vzdělání zaměstnance určitého stupně je proto významná i povaha jeho odborné praxe po ukončení vzdělání, a to v porovnání se zaměřením vzdělání a odborné praxe, jimiž se zpravidla získávají znalosti, dovednosti a odborné zkušenosti potřebné k výkonu uvedené práce.
Z uvedeného vztaženo na projednávanou věc vyplývá, že při posuzování, zda ža- lobce měl kvalifikaci na práci ředitele sekce řízení dopravy a práci výkonného ředitele úseku „business development pro eGovernment a ICT“ a zda proto byla žalovaná povinna tato pracovní místa žalobci podle ustanovení § 73a odst. 2 části první věty za středníkem zákoníku práce nabídnout (navrhnout žalobci jeho pracovní zařazení na některou z těchto prací po jeho odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele od- boru investic), měl odvolací soud přihlížet nejen k tomu, že žalobce splňoval pro výkon těchto prací obecný požadavek žalované na vysokoškolské vzdělání, ale i k zaměření jím absolvovaného studia, a že se měl zabývat též tím, jaká byla povaha jeho odborné praxe po ukončení vzdělání, a to v porovnání se zaměře- ním vzdělání a odborné praxe, jimiž lze zpravidla získat znalosti, dovednosti a odborné zkušenosti potřebné k výkonu práce ředitele sekce řízení dopravy a práce výkonného ředitele úseku „business development pro eGovernment a ICT“.
Komentář
Zákoník práce u vybraných zaměstnanců umožňuje, aby je zaměstnavatel při splnění zá- konných podmínek odvolal z jimi zastávaného vedoucího pracovního místa. Toto odvolání však samo o sobě neznamená skončení pracovního poměru. Pracovní poměr po odvolání i nadále trvá, zaměstnanec je však bez druhu práce (pracovního zařazení) a zaměstnavatel je povinen zaměstnanci nabídnout nové pracovní zařazení odpovídající zdravotnímu stavu a kvalifikaci zaměstnance. Teprve pokud takové zařazení zaměstnanec odmítne nebo za- městnavatel pro zaměstnance vhodnou práci nemá, může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď z pracovního poměru.
V komentovaném rozsudku Nejvyšší soud blíže vyložil pojem „kvalifikace“, který není zá- koníkem práce definován, ale hraje klíčovou roli při posouzení, zda je určité pracovní zařazení pro odvolaného zaměstnance vhodné. Nejvyšší soud konkrétně řešil případ zaměstnance od- volaného z vedoucího pracovního místa ředitele odboru investic. Zaměstnanec dostal od za- městnavatele po odvolání výpověď z pracovního místa s poukazem na to, že zaměstnavatel pro něj další vhodné místo nemá.
Zaměstnanec se však dovolával neplatnosti této výpovědi s poukazem na to, že u za- městnavatele byla nejméně dvě vhodná místa, a to ředitele sekce řízení dopravy a výkonného ředitele úseku business development pro eGovernment a ICT. Obecné soudy se přiklonily na stranu zaměstnance, když shodně uvedly, že pro obě pozice bylo zaměstnavatelem poža- dováno vysokoškolské vzdělání, což zaměstnanec splňoval, a měl tedy pro výkon této práce potřebnou kvalifikaci.
Toto posouzení však neobstálo u Nejvyššího soudu, a to jako příliš zjednodušující. Po- jem kvalifikace totiž nelze zúžit jen na dosažené vzdělání. Kvalifikací je třeba rozumět souhrn všech znalostí, dovedností i odborných zkušeností zaměstnance, které může využít pro výkon závislé práce.
Kvalifikace se nezískává jen vzděláním, ale též praxí. Pro posouzení, zda je zaměst- nanec kvalifikován pro výkon určité práce, tak nestačí posoudit, zda dosáhl určitého stupně vzdělání (například středoškolského, vyššího odborného či vysokoškolského), ale je nutno zkoumat rovněž oborové zaměření jeho vzdělání, dosaženou praxi po studiu, další samovzdělávací aktivity zaměstnance po ukončení školní docházky atd.
NADBYTEČNOST A ZVÝŠENÁ POTŘEBA PRÁCE
Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 22. března 2017, sp. zn. 21 Cdo 4485/2016
(dostupný na xxx.xxxxx.xx)
V posuzovaném případě rozhodla žalovaná dne 2. dubna 2014 o organizační změně spočívající ve zrušení pracovního místa „učitele hry na klarinet a saxofon“ s kratší pra- covní dobou a nahrazením jej pracovním místem „učitele hry na klarinet a saxofon“ se stanovenou týdenní pracovní dobou, neboť došlo k navýšení počtu žáků hry na klarinet a saxofon a žalovaná potřebovala výkon práce „učitele hry na klarinet a saxofon“ ve vět- ším rozsahu.
Podle ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu se zaměstnanec stane pro za- městnavatele nadbytečným, jestliže jeho práce, kterou je povinen konat podle pracovní smlouvy v rámci sjednaného druhu práce, pro zaměstnavatele není na základě rozhodnutí o organizační změně zcela nebo v dosavadním rozsahu (ná- plni) v dalším období potřebná. Z uvedeného vyplývá, že nadbytečnost zaměstnance musí být posuzována pouze s ohledem na druh práce (daný rozsahem – náplní), který zaměstnanec podle pracovní smlouvy pro zaměstnavatele vykonává a jehož ujednání patří k podstatným náležitostem pracovní smlouvy (srov. § 34 odst. 1 zákoníku práce). Vedle pod- statných (esenciálních) náležitostí si mohou účastníci v pracovní smlouvě dohodnout i další
(pracovní a mzdové) podmínky, na kterých mají zájem, mezi něž patří (mimo jiné) také ujednání kratší pracovní doby podle ustanovení § 80 zákoníku práce (k tomu srov. rozsu- dek Nejvyššího soudu ze dne 10. května 2011, sp. zn. 21 Cdo 1395/2010). Ujednání o dalších (pracovních a mzdových) podmínkách však nemohou být zvažována při posuzování nadbytečnosti zaměstnance ve smyslu ustanovení § 52 písm. c) zákoníku práce, která je (v příčinné souvislosti s organizační změnou) dána pouze další (ne)potřebností druhu práce zaměstnance pro zaměstnavatele. Odvolací soud tedy v posuzovaném případě došel ke správnému závěru o tom, že žalobce se nemo- hl stát pro žalovanou nadbytečným, neboť druh práce, který žalobce pro žalo- vanou podle pracovní smlouvy vykonával („učitel hry na klarinet a saxofon“) se nestal pro žalovanou v příčinné souvislosti s organizační změnou nepotřebným, ale žalovaná jej nadále potřebovala ve větším rozsahu, a že pro právní posouzení věci nemá význam, zda žalovaná nabídla žalobci změnu pracovní smlouvy spočívající v ujednání stanovené týdenní pracovní doby podle ustanovení § 79 odst. 1 zákoníku práce.
Komentář
V tomto rozsudku se Nejvyšší soud vrátil k tradičnímu předmětu pracovněprávních sporů, a to k výpovědi z pracovního poměru pro nadbytečnost zaměstnance. Okolnosti případu byly v tomto případě poměrně specifické. Zaměstnavatel (kterým byla základní umělecká škola) dal výpověď zaměstnanci – učiteli hry na klarinet a saxofon, který se pro něj stal nadbyteč- ným. Nadbytečnost však nebyla dána tím, že by škola učitele již nepotřebovala, ale naopak tím, že učitel pracoval pouze na částečný úvazek a škola nově potřebovala učitele na plný úvazek.
Xxxxx se za této situace přiklonily na stranu zaměstnance a jejich názor podpořil i Nej- vyšší soud. Ten konkrétně dovodil, že stav nadbytečnosti se posuzuje ve vztahu k druhu práce zaměstnance a k tomu, zda tento druh práce zaměstnavatel potřebuje, či niko- liv. Ostatní dohodnuté podmínky, jako je například kratší pracovní doba (částečný úvazek) nebo třeba určitý způsob rozvržení pracovní doby, na to, zda je zaměstnanec nadbytečný, naopak vliv nemají. Ještě jinak řečeno: Nemůže být nadbytečným zaměstnanec, jehož práci zaměstnavatel nadále potřebuje, a to dokonce ve vyšším rozsahu než dosud.
Tento názor vyjádřený soudy je sice akademicky správný, ale velmi nevhodný pro praxi. Xxxxx totiž při svém posouzení buď nezohlednily, nebo spíše nevyhodnotily jako vý- znamné to, že dohodnuté podmínky, včetně rozsahu úvazku, lze měnit jen po dohodě se zaměstnancem. Doporučení odvolacího soudu, aby zaměstnavatel přijal nového zaměst- nance na částečný úvazek v potřebném rozsahu, působí (s přihlédnutím k situaci na trhu práce) jako skutečná „knížecí rada“.
Zákoník práce přitom nikde nestanoví, že nadbytečnost zaměstnance musí nutně souviset jedině s druhem jeho práce. Toto dovozuje pouze doktrína a soudní praxe. Zákoník práce nijak neomezuje, čím je dána nadbytečnost zaměstnance. Pokud zákoník práce umožňuje, aby nad- bytečnost vznikla i tzv. jinou organizační změnou, podle názoru autora to lze vykládat i tak, že organizační změnou je i taková změna, kterou se zruší pracovní místo na částečný úvazek a zřídí se pracovní místo na plný úvazek.
Taková změna je odůvodněna i tím, že po zaměstnavateli by (z hlediska veškeré admi- nistrativy spojené se zaměstnáváním) nemělo být požadováno, aby zaměstnával více za- městnanců, než je nutné. Je tedy samozřejmě vhodné, aby zaměstnavatel nejdříve nabídl nadbytečnému zaměstnanci navýšení úvazku na plný, a soudy by k tomuto měly přihlížet, pokud hodnotí, zda výpověď nebyla účelová. Z pohledu autora však není správný zá- věr, podle něhož organizační změna nemůže spočívat v tom, že se zrušuje pracovní místo na částečný úvazek a zřizuje se pracovní místo na plný úvazek.